Статья 1112. Наследство
Наследство - одно из основных правовых понятий всего раздела наследственного права, а ст. 1112 - главное положение, посвященное этому понятию.
Поэтому содержащиеся в комментируемой статье нормы определяют содержание большого количества норм наследственного права, включенных в этот раздел. О наследстве говорится в правилах об открытии наследства, о времени и месте его открытия, о свободе завещания, об обязательной доле в наследстве, о принятии наследства, о праве отказа от него, о свидетельстве о праве на наследство, о разделе наследства, об охране наследства и управлении им и др.Наследство представляет собой один из видов объектов гражданских прав. Однако оно имеет особый характер, отличающий его от других объектов. Наследство - объект гражданских прав локального характера. Оно присутствует только в области наследственного права. Общие положения ГК, посвященные объектам гражданских прав (ст. 128 - 149), не упоминают о наследстве.
По этой причине наследство, являющееся объектом самых разнообразных правоотношений, односторонних сделок, договоров, а также судебных и административных актов, о которых говорится в разделе V "Наследственное право", не может быть объектом таких договоров, о которых не упоминается в правилах, включенных в этот раздел.
Локальный характер наследства как объекта гражданских прав обусловлен тем, что соответствующие правоотношения, односторонние сделки, а также судебные и административные акты имеют конечную цель. Они направлены на то, чтобы обеспечить переход имущества умерших к другим лицам в порядке универсального правопреемства. 2.
Наследство, функционирующее в механизме универсального правопреемства в качестве объекта гражданских прав, обладает особым качеством, которое может быть названо эластичностью. В состав наследства могут входить любые вещи, любые имущественные права, любые имущественные обязанности, и притом в неограниченном количестве.
В силу своей эластичности наследство способно принять в себя и некоторые другие правовые явления (см. об этом ниже). Некоторые другие объекты гражданских прав также обладают эластичностью. К ним относится, в частности, предприятие, которое закон признает "имущественным комплексом" (п. 1 ст. 132). Однако эластичность наследства значительно превосходит эластичность предприятия, вследствие чего наследство вполне заслуживает определения "имущественный конгломерат".Это проявляется, например, в том, что само предприятие может входить в состав наследства. Причем в силу своей эластичности наследство может включать в свой состав неограниченное число таких имущественных комплексов. Чтобы оценить положение, напомним, что в состав предприятия в соответствии с п. 2 ст. 132 ГК входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания и другие исключительные права).
Наконец, благодаря эластичности наследства в него может входить также такое особое юридическое явление, которое может быть охарактеризовано как "заграничное имущество". Речь идет о случаях, когда умершему принадлежало определенное имущество, находящееся за пределами страны. Например, умерший (гражданин России, иностранец или лицо без гражданства) к моменту смерти имел за границей недвижимость или движимое имущество, права, вытекающие из договора банковского счета с иностранным банком, право на получение страхового возмещения от иностранной страховой компании и т.п. ГК предусматривает, что при определенных условиях к такому наследованию применяется российское наследственное право (см. ст. 1224). Ключевым понятием, которое будет при этом иметь значение, является понятие наследства, предусмотренное ст. 1112. В связи с тем что по российскому наследственному праву это понятие является эластичным, в состав наследства может входить и такое заграничное имущество (и таким образом переходить к наследникам), которое по своей юридической природе серьезно отличается от остального имущества, входящего в состав наследства.
В частности, умерший мог приобрести соответствующие вещи и права на основе иностранных законов. Иностранное право может определять характер и содержание этих прав. В силу эластичности понятия наследства в российском законе все эти обстоятельства не являются препятствием для включения этих вещей и прав в наследство. Иначе говоря, если российское наследственное право подлежит применению, то оно по своему характеру способно опосредствовать переход "заграничного имущества", принадлежавшего умершему, к другим лицам.Способность понятия "наследство", предусмотренного российским законом, включать в свое содержание "заграничное имущество" определяется исключительно наследственным правом России при том, однако, условии, что само это право подлежит применению в соответствии со ст. 1224 (или международным договором РФ). В таком случае не имеет значения, что закон иностранного государства содержит свои правила на этот счет. Например, в ряде стран наследование недвижимости подчиняется наследственному праву этих стран. Это не является основанием для вывода, что такая недвижимость не может быть включена в состав наследства, которое регулируется российским наследственным правом. Ограничения могут быть установлены лишь международными договорами, имеющими силу для Российской Федерации.
Подводя итог сказанному выше об эластичности понятия "наследство", предусмотренного ст. 1112, можно было бы сравнить наследство со своего рода транспортным контейнером, основная задача которого - обеспечить перемещение находящихся в нем предметов из одного пункта в другой и который сконструирован таким образом, чтобы вместить в себя самые различные объекты, нуждающиеся в таком перемещении.
Эластичность понятия наследства является одним из гражданско - правовых способов обеспечения конституционной свободы наследования. Конституция РФ обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежавшего умершему, к другим лицам и гарантирует право завещателя распорядиться своим имуществом.
В обоих случаях речь идет как обо всем имуществе, принадлежавшем умершему, так и обо всем имуществе завещателя. 3.Часть 1 ст. 1112 содержит норму, описывающую содержание наследства. Установленный в ней перечень частично совпадает, а частично отличается от перечня видов объектов гражданских прав, имеющегося в ст. 128 ГК.
Совпадение состоит в том, что в обоих случаях фигурируют вещи, а также имущественные права. Однако ст. 1112 специально называет имущественные обязанности. В отличие от нее ст. 128 о них прямо не говорит, используя формулировку "иное имущество". Последняя может обозначать и имущественные обязанности.
Статья же 1112 наряду с имущественными правами и имущественными обязанностями, которые названы прямо, говорит и об "ином имуществе". Последние слова имеют характер резервной оговорки, обеспечивающей, в частности, эластичность понятия наследства. Они дают возможность включить в наследство и такие явления, которые не представляют собой ни вещи, ни имущественные права, ни имущественные обязанности. Это, в частности, может произойти в случае, если в наследство входит "заграничное имущество" (см. выше). 4.
Статья 1112, определяя содержание наследства, на первом месте называет вещи. В ней устанавливается, что в состав наследства "входят принадлежавшие наследодателю... вещи". В отношении вещей требуется, следовательно, чтобы они принадлежали наследодателю. Это - вывод из более общего правила, согласно которому "в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству" (абз. 2 п. 2 ст. 218 ГК).
Говоря в общем виде о вещах, ст. 1112 охватывает как недвижимые, так и движимые вещи (ст. 130 ГК). В соответствии с Законом о регистрации прав на недвижимость право собственности на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации (п. 1 ст. 4), и такая регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права (п. 1 ст. 2).
Указывая, что в состав наследства входят вещи, ч.
1 ст. 1112 имеет в виду также ограниченно оборотоспособные объекты, т.е. вещи, нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (п. 2 ст. 129 ГК).Статья 1112 в ч. 1 определяет также момент, на который вещи должны принадлежать наследодателю для того, чтобы быть включенными в состав наследства. Это день открытия наследства (ст. 1114). Если на данный момент вещь не принадлежит наследодателю, то она не может быть включена в состав наследства, хотя бы при своей жизни наследодатель когда-то и имел на нее право собственности. Равным образом в состав наследства не включается и такая вещь, право собственности на которую наследодатель при своей жизни не успел приобрести, хотя и предпринимал меры, чтобы это сделать. 5.
Статья 1112 устанавливает, что наряду с вещами двумя другими основными элементами, образующими состав наследства, являются имущественные права и имущественные обязанности. Она предусматривает также, что они, как и вещи, входят в состав наследства при условии, что наследодатель являлся их субъектом на день открытия наследства.
Нормы, регулирующие правоотношение, в котором возникли имущественные права и имущественные обязанности, определяют, являлся ли наследодатель их субъектом в день открытия наследства. Вопрос об этой принадлежности решается не наследственным правом. Однако есть один случай, когда раздел V "Наследственное право" самостоятельно решает вопрос о принадлежности имущественных прав наследодателю или другим лицам, безотносительно к тому, что устанавливают нормы, регулирующие соответствующие отношения. Нормы этого раздела устанавливают, что не наследодателю, а другим лицам принадлежит право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий, алиментов, платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью (ст. 1183). Но такие права считаются принадлежавшими не наследодателю в момент его смерти только для целей наследования. 6.
Часть 2 ст. 1112 грамматически образует одно предложение. Однако юридически она включает в себя три правовые нормы:
а) первая из них устанавливает, что некоторые имущественные права и некоторые имущественные обязанности не входят в состав наследства, а также указывает критерий, по которому они определяются;
б) вторая называет два конкретных имущественных права, которые не входят в состав наследства;
в) третья предусматривает, что ГК и другие законы могут содержать нормы, не допускающие включения других имущественных прав и имущественных обязанностей в состав наследства. 7.
Основное значение первой из названных норм, содержащихся в ч. 2 ст. 1112, состоит в выражении общей позиции закона, согласно которой не все имущественные права и имущественные обязанности обладают способностью входить в состав наследства. Тем самым она обособляет их правовой режим в этом отношении от правового режима вещей: все вещи наделены законом способностью входить в состав наследства.
Рассматриваемая норма предпринимает также попытку указать критерий, который препятствует вхождению имущественных прав и имущественных обязанностей в состав наследства. В качестве такого критерия она называет неразрывную их связь с личностью наследодателя.
Вряд ли, однако, возможно для безбрежного моря имущественных прав и обязанностей установить общее правило, препятствующее их вхождению в состав наследства. Показательно, в частности, что когда ГК попытался решить параллельную проблему в области обязательств, т.е. для более узкого круга прав и обязанностей, и также оказался вынужденным использовать критерий неразрывной связи обязательства с личностью должника (п. 2 ст. 418), потребовалось назвать и более четкие признаки (личное участие должника в исполнении обязательства, предназначенность исполнения лично для кредитора). Поскольку перед нормой, содержащейся в ч. 2 ст. 1112, стояла задача дать критерий для гораздо более широкого круга имущественных прав и обязанностей, был использован недостаточно определенный критерий "неразрывной связи с личностью наследодателя", который может быть наполнен более точным содержанием только практикой применения комментируемой нормы. 8.
В части 2 ст. 1112 названы также два имущественных права, иллюстрирующие неразрывную связанность права с личностью наследодателя, заимствованные из ст. 383 ГК. На первом месте названо право на алименты. Норма о прекращении алиментных обязательств смертью лица, их получающего, или лица, обязанного их уплачивать, содержится в Семейном кодексе (ст. 120). Иллюстрацией, по сути дела, является и упоминание о праве на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 9.
Особенно важной в ч. 2 ст. 1112 является норма о том, что ГК и "другие законы" могут определять, что имущественные права и имущественные обязанности не входят в состав наследства. Поскольку, как уже отмечалось, предложенный ст. 1112 общий критерий "неразрывной связи имущественных прав и обязанностей с личностью наследодателя" является недостаточно определенным, на первый план при решении этого вопроса выдвигаются специальные постановления ГК и других федеральных законов, препятствующие вхождению конкретных имущественных прав или имущественных обязанностей в состав наследства. Нормы этого рода довольно многочисленны и разнообразны.
Прежде всего следует отметить положение, устанавливающее, что некоторые виды обязательств прекращаются смертью. ГК предусматривает, что обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без его личного участия либо обязательство иным образом связано с личностью должника (п. 1 ст. 418). Другое положение такого рода предусматривает, что обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом связано с его личностью (п. 2 ст. 418). В обеих этих нормах, однако, используется также и критерий связи обязательства с личностью должника (кредитора) "иным образом". В этой части обе они недостаточно определенны.
Значительно более важную роль играют специальные нормы более узкого характера, установленные законом применительно к отдельным видам договоров, препятствующих включению имущественных прав и имущественных обязанностей в состав наследства. Существуют три разновидности таких норм.
В первом случае такое препятствие возникает, когда закон предусматривает, что договор определенного вида прекращается смертью (как правило, одной стороны). Это означает, что вследствие названного события прекращаются все имущественные права и имущественные обязанности, возникшие в таком договоре у умершего лица.
В частности, договор поручения прекращается вследствие смерти доверителя или поверенного (п. 1 ст. 977 ГК), договор безвозмездного пользования - в случае смерти гражданина - ссудополучателя (ст. 701 ГК), договор комиссии - вследствие смерти комиссионера (ст. 1002 ГК), агентский договор - вследствие смерти агента (ст. 1010 ГК), договор доверительного управления имуществом - вследствие смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим (п. 1 ст. 1024 ГК).
Во втором случае закон предусматривает прекращение смертью не договоров определенного вида как таковых, а прекращение определенного имущественного права, возникшего у умершего в таком договоре.
Такая норма действует для договора социального найма жилого помещения, предусмотренного п. 1 ст. 672 ГК. Напомним, что проживающие по этому договору совместно с нанимателем члены его семьи пользуются всеми правами по договору наравне с нанимателем. Закон исходит из того, что права владения и пользования жилым помещением, принадлежавшие нанимателю по данному договору, естественно, прекращаются его смертью. Однако это касается только его прав, но не самого договора. ГК устанавливает, что договор социального найма жилого помещения продолжает действовать - "в случае смерти нанимателя... договор заключается с одним из членов семьи, проживающих в жилом помещении" (п. 2 ст. 672). Такое же правило установлено и вообще для любого договора найма жилого помещения (п. 2 ст. 686).
Нередко в препятствующих постановлениях этого вида говорится, что право или обязанность "не переходит к наследникам". Такое правило также означает, что они прекращаются смертью их субъекта. В частности, права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, "не переходят к его наследникам" (п. 1 ст. 581 ГК) <*>. Сходным образом ГК устанавливает, что право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам (п. 3 ст. 1156).
<*> Эта норма имеет диспозитивный характер, чем и отличается от всех остальных препятствующих положений закона. К изложенному правилу закон добавляет: "...если иное не предусмотрено договором дарения" (ст. 581 ГК). Сторонам в договоре дарения предоставлена возможность установить, что названное право одаряемого прекращается смертью последнего. Однако они не вправе включить в свой договор также и какие-либо условия о дальнейшей юридической судьбе этого права. ГК не допускает наследования по договору. Поэтому последующая судьба этого права определяется путем включения его в состав наследства одаряемого и действием правил о наследовании по завещанию или по закону (подробнее об этом см. комментарий к ст. 1111).
В одном случае препятствующее постановление, касающееся имущественной обязанности, устанавливается договором, а не императивной нормой закона. Предусматривается, что обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам. Однако закон делает оговорку: "...если иное не предусмотрено договором дарения" (п. 2 ст. 581). Стороны вправе, следовательно, указать, что обязанности дарителя прекращаются его смертью. Такое условие договора препятствует включению этих обязанностей в состав его наследства.
И наконец, в третьем случае закон устанавливает, что со смертью наступает изменение внутри одного из прав, предусмотренных определенным видом договора. При этом смерть не влечет ни прекращения договора, ни прекращения самого права. Но указанные в законе изменения препятствуют включению этого права в состав наследства.
Такая норма имеется в отношении договора пожизненной ренты, установленной в пользу нескольких граждан (п. 2 ст. 596 ГК). Закон исходит из того, что этот договор прекращается смертью только такого получателя ренты, который является последним. Предшествующая смерть других получателей ренты не ведет к прекращению договора. Каждая такая смерть, однако, ведет к изменениям внутри права, установленного договором, а именно права на получение ренты. Изменяются доли в этом праве: "В случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на получение ренты переходит к пережившим его получателям ренты" (абз. 2 п. 2 ст. 596). Это препятствует включению данной доли в состав его наследства.
Помимо препятствующих постановлений, относящихся к обязательствам и договорам, закон содержит также и положение о том, что смерть прекращает действие некоторых видов односторонних сделок.
В частности, устанавливается, что доверенность прекращается смертью как гражданина, выдавшего доверенность (пп. 6 п. 1 ст. 188 ГК), так и смертью гражданина, которому она выдана (пп. 7 п. 1 ст. 188). Эта норма препятствует включению соответствующих прав и обязанностей в состав наследства гражданина, которому была выдана доверенность.
10. Особого внимания заслуживает вопрос о включении в состав наследства обязанности по уплате налога. По своему содержанию это - имущественная обязанность. Однако она возникает в результате действия норм налогового права, а не норм гражданского или семейного права.
В рассматриваемой области налоговое право России претерпело определенную эволюцию от признания всякой обязанности по уплате налога такой обязанностью наследодателя, которая неразрывно связана с его личностью, к признанию за некоторыми налоговыми обязанностями способности переходить в порядке наследования <*>.
<*> В соответствии с Законом РФ от 27 декабря 1991 г. "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" (Ведомости РФ. 1992. N 11. Ст. 527) "обязанность физического лица по уплате налога прекращается... смертью налогоплательщика при невозможности произвести уплату налога без его личного участия" (п. 2 ст. 11). Закон исходил из того, что обязанность по уплате налога - личная обязанность налогоплательщика (хотя и с некоторыми оговорками). Принятые в тот период законы об отдельных видах налогов, касающихся граждан, не содержали специальных правил, предусматривавших прекращение смертью обязанности по уплате налога. В этом не было необходимости, так как вопрос был решен названным Законом. Такие нормы отсутствовали в Законе РФ от 12 декабря 1991 г. "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" (Ведомости РФ. 1992. N 12. Ст. 593), а также в Законе РФ от 9 декабря 1991 г. "О налогах на имущество физических лиц" (Ведомости РФ. 1992. N 8. Ст. 362).
С принятием первой части Налогового кодекса РФ <*> введено понятие так называемых "поимущественных налогов". Кодекс установил, что, как правило, обязанность по уплате налога прекращается смертью и, следовательно, имеет личный характер. Однако обязанность по уплате "поимущественных налогов" не имеет личного характера и подлежит включению в состав наследства. В Налоговом кодексе говорится: "Обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается: ...со смертью налогоплательщика... Задолженность по поимущественным налогам умершего лица... погашается в пределах стоимости наследственного имущества" (пп. 3 п. 3 ст. 44). Во исполнение этого положения закона было принято Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2001 г. "О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по федеральным налогам и сборам" <**>. В нем устанавливается, что признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимка и задолженность по пеням по федеральным налогам и сборам в случае смерти физического лица (п. 1 "в"). Однако одновременно указывается, что "в части поимущественных налогов" это осуществляется не полностью, а лишь "в размере, превышающем стоимость... наследственного имущества". Из такого же деления обязанностей по уплате налогов исходит и Приказ Министерства РФ по налогам и сборам (МНС) от 1 июня 2001 г. N ВГ-3-10/175 "О порядке принятия решения о признании безнадежной к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по федеральным налогам и сборам" <***>. В нем устанавливается, что "в отношении умершего... физического лица признается безнадежной и подлежащей списанию задолженность физического лица по всем налогам и сборам" (п. 4.2). Однако и здесь установлены особые правила для "поимущественных налогов". В Приказе говорится: "При наличии наследственного имущества решение о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности физического лица в части поимущественных налогов принимается в размере, превышающем стоимость наследственного имущества". Прямо устанавливается также: "Наследство или его части, принимаемые наследником (наследниками), обременены обязательствами перед бюджетом пропорционально оценочной стоимости и подлежат удовлетворению наследниками" (п. 4.2).
<*> СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3824; 1999. N 28. Ст. 3487; 2000. N 2. Ст. 134; 2001. N 53, (Часть 1). Ст. 5016, 5026.
<**> СЗ РФ. 2001. N 8. Ст. 752.
<***> БНА РФ. 2001. N 27.
Иной подход обнаруживается в Приказе МНС от 6 марта 2000 г. " Об отмене Инструкции Госналогслужбы России от 17.04.95 N 29 "По применению Закона Российской Федерации "О плате за землю" <*>. В нем устанавливается: "За земельные участки, обслуживающие жилые дома, нежилые строения и сооружения, перешедшие по наследству, земельный налог уплачивается наследниками с момента... открытия наследства... Наследникам, принявшим наследство до наступления срока налогового учета, налог исчисляется с учетом налоговых обязательств наследодателя" (п. 10). Заметим, что этот срок - 1 июня (п. 28). Получается, что природа обязанности уплатить земельный налог за наследодателя зависит от того, когда он умер. Если наследодатель умер после 1 июня, его обязанность считается личной и не переходит в порядке наследования. Но если данное событие произошло ранее названной даты, эта обязанность не является личной и переходит к наследникам. Такое решение, конечно, является парадоксальным.
<*> БНА РФ. 2000. N 16. 11.
Следует отметить, что в гражданском законодательстве существуют не только "препятствующие" постановления, основанные на последней норме, содержащейся в ч. 2 ст. 1112, но и правила прямо противоположного характера, предусматривающие, что отдельные виды имущественных прав входят в состав наследства. Они представляют собой конкретизацию общего положения, содержащегося в ч. 1 ст. 1112 и устанавливающего, что в принципе в состав наследства входят, как общее правило, все имущественные права и имущественные обязанности.
Такие положения закона довольно многочисленны и формулируются по-разному. Иногда в законе говорится о включении имущественных прав в состав наследства, но чаще употребляются формулировки, строящиеся на указании, что соответствующие права переходят по наследству либо переходят к наследнику.
Имеются две основные причины, по которым в законе появились такие специальные постановления.
Первая обусловлена преследуемой законодателем целью особо подчеркнуть, что среди наследственного имущества могут находиться также и те объекты, которые в советский период истории России переходить в порядке наследования не могли. ГК устанавливает, в частности, что в состав наследства входят акции (п. 3 ст. 1176) и земельные участки (ст. 1181). Ранее, как известно, земля была исключительной собственностью государства, а акционерные общества не существовали. По сходной причине установлено, что в состав входит доля в складочном капитале общества с ограниченной ответственностью или полного товарищества (п. 1 ст. 1176), а также товарищества на вере (п. 1 и 2 ст. 1176).
Вторая причина - стремление законодателя к более полному и комплексному регулированию соответствующего института, нередко с учетом уже выявившихся пробелов и трудностей. Установлено, в частности, что право получателя постоянной ренты может переходить по наследству (п. 2 ст. 589 ГК). Определено также, что в случае смерти гражданина - ссудодателя его права и обязанности по договору безвозмездного пользования переходят к наследнику (п. 2 ст. 700 ГК). По закону доля умершего супруга в совместно нажитом в браке имуществе входит в состав наследства (ст. 1150). Такое же правило установлено в отношении пая члена потребительского кооператива (ст. 1177 ГК, ч. 5 ст. 13 Закона о потребительской кооперации), а также вещей, нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (п. 1 ст. 1180), средств транспорта (и другого имущества), предоставленных наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях в связи с его инвалидностью (ст. 1184), и государственных наград, на которые не распространяется российское законодательство о государственных наградах Российской Федерации (п. 2 ст. 1185).
В одном случае предписание закона о включении соответствующего имущества в состав наследства выражено не путем установления нормы права, а посредством использования юридического термина. ГК в ряде постановлений применительно к пожизненному владению земельным участком употребляет термин "наследуемое" (ст. 216, 265, 266, 267). Термин "наследуемое" употребляется также и Земельным кодексом (ст. 21). 12.
От имущественных прав и имущественных обязанностей, входящих в состав наследства и переходящих к наследникам в порядке универсального правопреемства, следует отличать права и обязанности, которые впервые возникают в лице наследников (или впервые возлагаются на них). Эти права и обязанности не принадлежали умершему, а являются только правами самого наследника. Они не входили в состав наследства и не были объектами преемства. Такие права не являются также модификацией имущественных прав, входящих в состав наследства, произошедшей в результате отступления от принципа перехода прав и обязанностей в неизменном виде (см. комментарий к ст. 1110).
В то же время эти вновь образовывающиеся права и обязанности функционально связаны с наследованием. Они возникают в лице их субъектов именно потому, что те являются наследниками, т.е. лицами, к которым в порядке универсального правопреемства перешли те имущественные права и имущественные обязанности, которые входили в состав наследства.
Рассматриваемая группа прав и обязанностей появляется под действием специальных постановлений закона. Нормы этого рода довольно многочисленны. Они содержатся уже в самом разделе V "Наследственное право".
В частности, указав, что пай члена кооператива входит в состав его наследства, ГК наделяет наследника члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива правом быть принятым в члены соответствующего кооператива (п. 1 ст. 1177). Кроме того, когда в состав наследства входят ограниченно оборотоспособные вещи, на наследника закон возлагает обязанность получить специальное разрешение и дает ему право получить сумму от реализации соответствующего имущества в случае отказа в выдаче такого разрешения (ст. 1180). В разделе V имеются и другие правила подобного рода (см. п. 1 ст. 1176).
Положения, наделяющие наследников некоторыми правами и возлагающие на них определенные обязанности, содержатся и в других разделах ГК. В частности, наследники поверенного обязаны известить доверителя о прекращении договора поручения смертью поверенного. Они обязаны также принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в частности сохранить его вещи и документы, а затем передать это имущество доверителю (ст. 979). Кроме того, закон предусматривает, что в случае прекращения доверенности смертью лица, которому она была выдана, его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность (п. 3 ст. 189).
В ряде случаев ГК наделяет наследников правами гражданско - процессуального характера. В частности, наследники дарителя имеют право требовать в суде отмены дарения, если одаряемый умышленно лишил жизни дарителя (п. 1 ст. 578). Наследники жертвователя наделены правом требовать отмены пожертвования, если использование пожертвованного имущества осуществляется не в соответствии с указаниями жертвователя (п. 5 ст. 582). Наследникам застрахованного лица закон предоставляет право на иск о признании договора личного страхования недействительным (п. 2 ст. 934). ГК устанавливает также, что в случае и порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться наследниками правообладателя (п. 1 ст. 150).
Закон возлагает на наследников и обязанности, являющиеся по своей природе административно - правовыми. В частности, Федеральный закон от 26 мая 1996 г. "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" <*> устанавливает, что при наследовании музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда РФ, наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов. Впрочем, он также дает наследнику и право отказаться от них, определяя последствия такого отказа (ст. 25).
<*> СЗ РФ. 1996. N 22. Ст. 2591.
Еще один пример такого рода есть в законодательстве о культурных ценностях. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. "О вывозе и ввозе культурных ценностей" <*> устанавливает, что вывоз этих ценностей производится на основании свидетельств, выдаваемых Министерством культуры РФ. Однако согласно Приказу Министерства культуры РФ от 7 августа 2001 г. N 844 "Об уточнении порядка оформления документации на право вывоза культурных ценностей и предметов культурного назначения с территории Российской Федерации", наследники лица, вывозящие личные награды наследодателя, на ношение которых имеется удостоверение, вправе без получения указанного свидетельства вывезти за границу ордена и медали, созданные более 50 лет назад.
<*> Ведомости РФ. 1993. N 20. Ст. 718. 13.
Часть 3 ст. 1112 содержит правило, исключающее из состава наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Оно является одним из частных выводов из более общих положений ГК, содержащихся, с одной стороны, в п. 1 ст. 1110, согласно которому при наследовании к другим лицам переходит только имущество умершего, а с другой стороны - из нормы, имеющейся в п. 1 ст. 150. Последняя предусматривает, что "жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом". 14.
До последнего времени ни в теории, ни на практике ни у кого не вызывала сомнений возможность наследования имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, равно как и возможность применения к таким случаям общих норм наследственного права. Однако в связи с некоторым расхождением между ч. 1
ст. 1112 и ст. 128 ГК иногда можно услышать мнение, что теперь согласно формулировке ст. 1112 исключительные права не входят в состав наследства.
В ст. 128 к объектам гражданских прав отнесены "вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага". Подобный перечень при буквальном толковании приводит к выводу о том, что исключительные права не относятся к имущественным и, следовательно, не охватываются понятием "имущество". А в ч. 1 ст. 1112 говорится, что в состав наследства входят вещи и иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, но об исключительных правах не упоминается. Тем не менее никакого противоречия здесь нет.
Исключительные права прямо названы имущественными правами в Законе об авторском праве (ст. 16) и в Законе о правовой охране программ (ст. 10). Согласно всем этим Законам содержание исключительного права, принадлежащего правообладателю, заключается в праве использовать самостоятельно или разрешать третьим лицам использование результата творческой деятельности. При этом предусмотрено, что исключительное право переходит по наследству (ст. 27 и 29 Закона об авторском праве, п. 2
ст. 11 Закона о правовой охране программ, п. 2 ст. 6 Закона о правовой охране топологий ИМС). В Патентном законе исключительное право прямо не названо имущественным, но его содержание аналогично содержанию исключительных прав в вышеназванных Законах (п. 2 ст. 3 и п. 1 ст. 10), и также предусмотрен его переход по наследству (п. 7 ст. 10). Безусловной ошибкой является то, что в ст. 37 Закона об авторском праве к исключительным правам исполнителя (наряду с правом на использование) отнесены такие личные неимущественные права, как право на имя и право на защиту исполнения или постановки от искажения. Однако в п. 7 ст. 43 этого Закона прямо указано, что по наследству переходит только право исполнителя на использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности.
Таким образом, из содержания вышеназванных Законов можно сделать совершенно определенный вывод о том, что исключительные права являются правами имущественными и переходят по наследству.
Формулировка ст. 128 ГК, как представляется, не должна использоваться для текстуального толкования хотя бы из-за того, что она совершенно очевидно построена на нескольких различных классификационных основаниях (видимо, с целью сделать содержащийся в ней перечень объектов более наглядным). Игнорирование этой особенности указанной статьи может привести к выводу о том, что, например, требования, вытекающие из договоров по поводу выполнения работ или оказания услуг, также нельзя отнести к имущественным правам. Кроме того, ст. 128 далеко не единственная в ГК, касающаяся понятия "имущество", и анализ других норм Кодекса показывает, что содержание данного понятия может быть различным в зависимости от того, к каким правоотношениям оно применяется.
Наиболее широкое толкование термина "имущество" дано в п. 2 ст. 132 ГК, определяющем предприятие как имущественный комплекс, в состав которого "входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором". Аналогичное определение дано и в п. 2 ст. 340 ГК: при ипотеке предприятия в целом право залога распространяется "на все входящее в его состав имущество, движимое и недвижимое, включая права требования и исключительные права...". В п. 1 ст. 1013 ГК указано, что объектом доверительного управления могут быть в числе прочего "исключительные права и другое имущество". Таким образом, понятие "имущество", включающее исключительные права как разновидность имущественных прав, не только вполне допустимо, но и широко используется в ГК.
Сама структура ст. 1112 показывает, что в ее ч. 1 понятие "имущество" использовано в максимально широком смысле, а его ограничения даны в абз. 2, называющем права и обязанности, которые хотя и являются имущественными, не переходят по наследству вследствие их тесной связи с личностью умершего, а также права и обязанности, которые не могут переходить по наследству из-за прямого запрета, содержащегося в самом ГК или других законах.
В ч. 3 ст. 1112 предусмотрено, что личные неимущественные права и другие нематериальные блага не входят в состав наследства.
К личным неимущественным правам относится, в частности, право авторства, признаваемое за всеми создателями результатов творчества (произведений науки, литературы, искусства, изобретений; промышленных образцов, полезных моделей и т. д.), а также некоторые другие права. Так, по Закону об авторском праве автору принадлежат также право на имя, право на защиту репутации автора и право на обнародование произведения (п. 1 ст. 15). Закон устанавливает, что личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются у него в случае уступки им исключительных прав на использование произведения (п. 3 ст. 15). Статья 29 этого Закона предусматривает, что право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения по наследству не переходят. При этом наследники автора имеют право осуществлять защиту этих прав. Их правомочия по защите не ограничиваются никаким сроком, а при отсутствии наследников защиту указанных прав должен осуществлять специально уполномоченный орган Российской Федерации.
Последние положения прямо вытекают из ст. 150 ГК, в соответствии с которой личные неимущественные права, принадлежавшие умершему, в случаях и порядке, предусмотренных законом, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. Это никак не противоречит принципу неотчуждаемости и непередаваемости таких прав, так как наследники или другие лица в этих случаях действуют либо в своих, либо в общественных интересах, осуществляя, по существу, уже свое собственное право.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что к наследованию прав в области интеллектуальной собственности должны применяться общие правила, и лишь некоторые особенности их наследования отражены в специальных законах.
Такой специфической чертой является переход к наследникам прав на определенный срок, продолжительность которого точно установлена в законе и зависит от вида результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Так, авторское право на произведения науки, литературы, искусства действует по общему правилу в течение всей жизни и 50 лет после смерти автора (ст. 27 Закона об авторском праве), право исполнителя (относится к смежным правам) - в течение 50 лет после первого исполнения или постановки (ст. 43 названного Закона), право патентообладателя - в течение срока действия патента (20 лет для изобретений, 10 лет для промышленных образцов с правом продления на 5 лет) (ст. 3 Патентного закона) и т.д. Соответствующие права переходят наследникам на оставшийся срок их действия.
Еще по теме Статья 1112. Наследство:
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- Статья 1110. Наследование
- Статья 1112. Наследство
- Статья 1113. Открытие наследства
- Статья 1119. Свобода завещания
- Статья 1175. Ответственность наследников по долгам наследодателя
- I. Проблема языка в свете типологии культуры. Бобров и Макаров как участники языковой полемики