<<
>>

Статья 1161. Приращение наследственных долей

Комментарий к статье 1161 1.

Под приращением наследственных долей понимается увеличение части наследственного имущества, приходящегося на долю одних наследников, принявших наследство, за счет доли другого, отпавшего наследника.

Правила о приращении наследственных долей уточнены в Кодексе по сравнению с ранее действовавшим законодательством (ст.

551 ГК 1964 г.) в части установления перечня случаев отпадения наследников и порядка перераспределения доли отпавшего наследника. 2.

Приращение наследственных долей имеет место в случаях:

- непринятия наследства наследником. При этом "непринятие" следует толковать расширительно, понимая под ним не только несовершение наследником действий, требуемых для принятия наследства (ст. 1153), но и смерть наследника, последовавшую после открытия наследства и до истечения установленного срока для его принятия. Применительно к последнему случаю очевидно, что если у такого наследника имеются свои наследники, то будет иметь место не приращение наследственных долей, а наследственная трансмиссия (см. ст. 1156). Необходимо также иметь в виду, что в ранее действовавшем законодательстве (ч. 1 ст. 551 ГК 1964 г.) применительно к приращению наследственных долей под "непринятием" понималось только несовершение наследником необходимых действий, к которым приравнивался ненаправленный отказ от наследства (ч. 2 ст. 550 ГК 1964 г.); -

отказа от наследства без указания другого наследника (ненаправленный отказ). Хотя в Кодексе и не воспроизведена норма ч. 3 ст. 551 ГК 1964 г. о неприменении правил о приращении наследственных долей к случаям направленного отказа, соответствующее исключение сохраняет свое действие, поскольку при направленном отказе наследственная доля переходит к другим наследникам (как по закону, так и по завещанию), указанным отказавшимся наследником (см. ст. 1158); -

отсутствия у наследника права наследовать (п.

1 ст. 1117) или отстранения его от наследования как недостойного (п. 2 ст. 1117). Данное основание приращения наследственных долей не содержалось в прежнем законодательстве (ч. 1 ст. 551 ГК 1964 г.), но признавалось доктриной наследственного права; -

отстранения наследника от наследования вследствие недействительности завещания. В этом случае приращение наследственных долей может иметь место, например, при признании недействительным лишь отдельного завещательного распоряжения (п. 4 ст. 1131), в результате чего отстраняется от наследства один из наследников, тогда как в части, касающейся остальных наследников, завещание продолжает действовать. Возможно приращение и в случае признания недействительным в целом единственного завещания, когда соответствующая часть наследственного имущества перейдет к наследникам по закону.

В перечне оснований приращения наследственных долей (абз. 1 п. 1 ст. 1161) отсутствует содержавшееся ранее в законе лишение завещателем наследника права наследования (ч. 1 ст. 551 ГК 1964 г.). Кодекс, таким образом, воспринял критическое отношение доктрины к этому основанию, имея в виду, что при лишении наследника права наследования последний не имел никакой наследственной доли, которая, следовательно, не могла и "прирасти" к другим наследственным долям. В самом деле, лишая наследства наследника, завещатель не имеет в виду, что доля, которая причиталась бы по закону данному наследнику, впоследствии "прирастет" к долям других наследников; он сразу же определяет эти доли с учетом "приходившегося" на лишенного наследника по закону имущества. 3.

Как и прежний закон (ч. 3 ст. 551 ГК 1964 г.), п. 2 ст. 1161 исключает применение правил о приращении наследственных долей в случаях, когда отпавшему наследнику подназначен наследник. 4.

Кодекс сохранил ранее действовавшие правила приращения наследственных долей в части определения круга лиц, к которым соответствующая часть имущества переходит в случае, когда все наследственное имущество распределено завещателем между своими наследниками, и в случаях, когда наследование в отношении всего наследственного имущества или какой-либо его незавещанной части осуществляется по закону (см.

ч. 2 ст. 1111), изменив при этом пропорции распределения между этими лицами доли отпавшего наследника.

По общему правилу, часть наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, переходит к остальным наследникам по закону пропорционально их наследственным долям (абз. 1 п. 1 ст. 1161). Существенной новацией здесь является изменение пропорции перераспределения наследственной доли, которая в соответствии с ранее действовавшим законодательством делилась между оставшимися наследниками поровну (ч. 1 ст. 551 ГК 1964 г.). Это изменение, на необходимость которого неоднократно указывалось в доктрине, представляется вполне оправданным, так как в случае, когда при наследовании по закону среди наследников есть лица, имеющие право на обязательную долю или наследующие по праву представления либо доли которых не являются равными по каким- либо иным причинам, было бы крайне несправедливым распределять между ними поровну "приросшую" долю отпавшего наследника.

В доктрине высказывалось мнение, что если завещана часть имущества, то доля отпавшего наследника в завещанном имуществе будет распределяться между наследниками по завещанию, а в той части имущества, которая осталась незавещанной, - между наследниками по закону <*>. С обоснованностью такого взгляда вряд ли можно согласиться с учетом правил абз. 1 п. 1 ст. 1161 (которые в этой части не отличаются от ч. 1 ст. 551 ГК 1964 г.): даже при отпадении наследника по завещанию приходившаяся на него доля наследства подлежит распределению между наследниками по закону.

<*> См.: Толстой Ю.К. Наследственное право. М., 1999. С. 75.

В статье 1162, как и в прежнем законодательстве, не содержится указаний на случай, когда отпавший наследник по закону являлся единственным наследником из очереди, призванной к наследованию. С учетом общих правил о призвании к наследованию по закону (п. 1 ст. 1141) следует сделать вывод, что в этом случае приращения наследственных долей не будет, так как наследовать будут наследники следующей очереди в соответствии с причитающимися им по закону долями.

5.

В случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, причитавшаяся отпавшему наследнику часть наследства переходит к остальным наследникам по завещанию (абз. 2 п. 1 ст. 1161). При этом, в отличие от прежнего законодательства, когда эта часть распределялась между наследниками в равных долях (ч. 2 ст. 551 ГК 1964 г.), Кодекс установил, что распределение происходит пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. Данное изменение находится в общем русле расширения и укрепления принципа свободы завещания, который диктует не только увеличение наследственных долей в строгом соответствии с установленными в завещании пропорциями, но и допускает установление в завещании на случай приращения наследственных долей иных правил перераспределения доли отпавшего наследника.

Статья 1162. Свидетельство о праве на наследство

Комментарий к статье 1162

1. В пункте 1 ст. 1162 определено место выдачи свидетельства о праве на наследство и круг лиц, наделенных правом выдавать указанные свидетельства.

Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства, которое устанавливается в соответствии со ст. 1115.

Правом выдачи свидетельства о праве на наследство наделяются нотариусы. Согласно ст. 36 Основ законодательства о нотариате выдача свидетельства о праве на наследство возложена на нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе. При отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы свидетельство о праве на наследство выдается занимающимся частной практикой нотариусом.

Статья 1162 предполагает возможность выдачи свидетельства о праве на наследство и уполномоченным на то должностным лицом. При этом законодатель констатирует, что вышеназванными полномочиями должностное лицо может быть наделено только законами, к которым ГК (ст. 3) относит федеральные законодательные акты. На законодательном уровне решение данного вопроса урегулировано Основами законодательства о нотариате (ст.

1, 38), которые в качестве таковых лиц называют должностных лиц консульских учреждений РФ, наделенных правом выдавать от имени Российской Федерации свидетельства о праве на наследство на территории других государств.

Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника. Однако свое волеизъявление о получении свидетельства о праве на наследство наследник в силу ст. 1153 и ст. 70 Основ законодательства о нотариате должен выразить в письменном виде.

Просьба наследника о выдаче свидетельства может быть изложена либо в заявлении о принятии наследства, либо в отдельном заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство, подаваемом нотариусу или уполномоченному должностному лицу. Законодатель регламентировал порядок подачи такого заявления, определив, что оно может быть подано непосредственно самим наследником или направлено по почте.

Заявление о выдаче наследнику свидетельства о праве на наследство может быть подано и представителем наследника. Обязательным условием осуществления представительства является наличие специально оговоренного полномочия в доверенности, выданной наследником. Данное условие не применяется в отношении законных представителей, в качестве которых могут выступать родители, усыновители или опекуны (абз. 3 п. 1 ст. 1153).

При передаче заявления представителем наследника или направлении его по почте подлинность подписи наследника на заявлении должна быть нотариально засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, наделенным правом совершать нотариальные действия. В отличие от ранее действовавшего законодательства, в таких случаях допускается свидетельствование подлинности подписи наследника на заявлении также лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК.

В соответствии со ст. 71 Основ законодательства о нотариате свидетельство о праве на наследство может быть выдано принявшему наследство наследнику одним из способов, указанных в ст.

1153. Исключением из этого правила является выдача свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество, для приобретения которого согласно п. 1 ст. 1152 принятие наследства не требуется.

Законодателем не предусмотрена обязательная личная явка наследника за получением свидетельства о праве на наследство, в связи с чем оно может быть получено и законным представителем наследника или представителем наследника по доверенности, в которой отражено такое полномочие. Свидетельство может быть также направлено наследнику по почте, если об этом будет иметься его просьба.

Исключительно от пожелания наследника зависит выдача свидетельства о праве на наследство либо на все имущество в целом, либо на отдельные его части. При наличии нескольких наследников свидетельство может быть выдано либо всем наследникам вместе, либо каждому из них в отдельности.

Для выдачи свидетельства о праве на наследство обратившимися за его получением лицами должны быть представлены доказательства факта и даты смерти наследодателя; наличия родственных отношений либо завещания, являющихся основанием признания в качестве наследников, принадлежности наследодателю на день смерти наследственного имущества.

В отношении выдачи свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество установлены такие же требования, как и для выдачи свидетельства о праве на наследство на иное наследственное имущество. Тем самым сохранен ранее действовавший порядок выдачи свидетельства о праве на наследство государству. Для получения свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество должностному лицу органа, уполномоченного действовать от имени Российской Федерации, необходимо представить письменное заявление о выдаче свидетельства и все необходимые для этого документы. В настоящее время в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. <*> и Инструкцией Министерства финансов СССР от 19 декабря 1984 г. N 185 (с последующими изменениями и дополнениями) свидетельства о праве государства на выморочное имущество выдаются налоговому органу. Однако федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ правом получения таких свидетельств могут быть наделены иные органы или лица.

<*> СП СССР. 1984. N 24. Ст. 127.

Предусматривается также возможность аннулирования и признания недействительным ранее выданного свидетельства. Это допускается в случае принятия наследства по истечении установленного срока и зависит от особенностей его принятия таким образом (ст. 1155 Кодекса).

2. В соответствии с п. 2 ст. 1162 может быть выдано дополнительное свидетельство о праве на наследство. Необходимость в этом может возникнуть при выявлении после выдачи свидетельства о праве на наследство нового наследственного имущества. Дополнительное свидетельство о праве на наследство выдается в порядке, предусмотренном для выдачи свидетельства о праве на наследство, а срок его выдачи не ограничен.

<< | >>
Источник: А.Л.Маковский, Е.А.Суханов. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Постатейный. Юристъ.. 2002

Еще по теме Статья 1161. Приращение наследственных долей:

  1. Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании
  2. Статья 1138. Исполнение завещательного отказа
  3. Статья 1146. Наследование по праву представления
  4. Статья 1161. Приращение наследственных долей